402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 154/11 - 314/2012
ZD11.019856
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Dessaux, juge et M. Berthoud, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI; 17 et 53 al.1 LPGA
phalange distale gauche nécessitant la pose d’un plâtre de marche
pendant 4 semaines, ce qui a entraîné un arrêt de travail total jusqu’au
20 novembre 2002 (rapport médical LAA du 25 novembre 2002 établi par
le Dr N.________ à l’intention de la Caisse V.________).
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3 -
Le 7 juin 2003, l’assurée a cogné sa cheville contre le chariot
de la cafétéria entraînant une plaie interne de la cheville avec un
important saignement nécessitant une incapacité de travail totale
jusqu’au 26 juillet 2003. Le traitement fut conservateur avec une évolution
favorable.
En avril 2004, l’assurée s’est fait opérer de la cloison nasale et
a développé une forte réaction allergique à une dose de Pénicilline
entraînant un urticaire chronique traité par cortisone durant un an. Le 7
septembre 2005, l’assurée a finalement subi une ablation du matériel
d’ostéosynthèse (AMO) de la cheville gauche (cf. protocole opératoire).
Elle a repris son activité professionnelle le 8 octobre 2005. Elle a
également été engagée dès le 1
er
décembre 2005 en qualité de concierge
non professionnelle dans l'immeuble qu'elle habitait à raison de cinq
heures par semaine, puis dès le 1
er
août 2008, à raison de deux heures
par jour.
Dans un rapport du 26 juin 2006, le Dr N.________ a signalé la
présence de douleurs de l’avant-pied au niveau du tendon extenseur
entraînant une incapacité de travail totale du 28 mai au 15 juin 2006, puis
du 13 octobre au 23 novembre 2006. L’assurée n’a plus repris son activité
professionnelle d'employée de cafétéria auprès de l'Hôpital X.________
depuis le 13 octobre 2006.
Dans un courrier du 24 novembre 2006 adressé à la Caisse
T., le Dr N. a confirmé que les suites opératoires avaient
été simples, suite à la fracture comminutive de la cheville gauche du 29
décembre 2001, la patiente marchant rapidement. Toutefois, par la suite,
l’assurée avait fait à plusieurs reprises des entorses plus ou moins graves,
raison pour laquelle le Dr N., se référant à un CT-scan du 9 octobre
2006 (rapport du 10 octobre 2006 du Dr C., spécialiste en
radiodiagnostic), ne pouvait exclure la présence d’une pseudarthrose, en
l’absence de fracture nette. Le Dr N.________ sollicitait dès lors la prise en
charge d’une cure de pseudarthrose avec mise en place d’une greffe.
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Au vu de ces éléments, la Caisse T.________ a mandaté le
Dr G., spécialiste en chirurgie orthopédique, pour la réalisation
d’une expertise. Dans son rapport du 29 mars 2007, l’expert a relevé que
les radiographies post-opératoires du 30 décembre 2001 et les clichés
suivants faisaient état d’une insuffisance de réduction de la fracture de la
malléole externe et de la syndesmose, entraînant une arthrose tibio-
astragalienne et une peudoarthrose de la malléole externe, pathologies
qui étaient en lien direct avec l’événement du 29 décembre 2001.
S’agissant des suites du traitement, l’expert a exposé ce qui suit :
"J’estime qu’il faut procéder à la révision de la syndesmose et, dans
la mesure du possible, il faut corriger l’incongruence tibio-
astragalienne. Il faut également procéder à une cure de
pseudoarthrose de la malléole externe avec une greffe autologue et
fixation de la syndesmose, ainsi que de la pseudarthrose par plaque
et vis.
Malgré l’intervention proposée, le pronostic reste réservé compte
tenu qu’une arthrose tibio-astragalienne est déjà présente.
Toutefois, l’intervention peut ralentir le développement du
processus dégénératif qui, à plus ou moins brève échéance, aboutira
à la mise en place d’une prothèse de la cheville, voire une
arthrodèse".
L’expert a ajouté que l’état n’était pas stabilisé, une
intervention chirurgicale devant être programmée.
L’assurée a dès lors été suivie par le Dr J., chef de
clinique à l’Hôpital orthopédique W.. Dans un courrier du 18
décembre 2007 à l’intention de la Caisse T., ce praticien a attesté
une incapacité de travail jusqu’au 25 février 2008. Il a indiqué qu’au vu de
la consolidation de la malléole externe, il n’y avait pas lieu de projeter une
intervention de cure de pseudarthrose, seule une arthrodèse de
l’articulation tibio-talienne gauche pouvait être envisagée à moyen-long
terme selon l’évolution.
b) Le 9 janvier 2008, S.________ a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (OAI) en précisant s’agissant du genre de l’atteinte « selon 1
médecin il faut arrêter l’articulation de la cheville gauche ! Selon un autre
spécialiste, ne plus travailler debout pour préserver la mobilité, opération
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5 -
non prévue ». Dans un complément à sa demande rempli le 3 février 2007
(recte 2008) (formulaire 531 bis), elle a précisé qu'elle aurait travaillé à
l'extérieur depuis la fin de l'année 2004, soit depuis sa séparation, mais
n'a pas donné d'indications quant à son taux d'activité.
Dans un rapport médical du 26 février 2008 à l’OAI, le
Dr J.________ a posé le diagnostic de status après fracture bimalléolaire de
la cheville gauche le 29 décembre 2001 avec ostéosynthèse le 30
décembre 2001 et ablation du matériel au mois de septembre 2005 avec
actuellement un cal précaire au niveau de la malléole externe gauche et
des troubles dégénératifs post-traumatiques assez marqués tibio-taliens
gauche. Au vu de ces éléments, il a précisé qu’à son avis, la seule
intervention chirurgicale envisageable était une arthrodèse tibio-talienne à
gauche. Il a confirmé que sa patiente présentait toujours une incapacité de
travail totale en qualité d’employée de cafétéria et que son état de santé
allait en s’aggravant, raison pour laquelle l’activité précitée n’était plus
exigible. Dans une activité sédentaire, soit évitant les déplacements
prolongés à la marche, le port de charges ou un travail en sol irrégulier, la
patiente pouvait désormais avoir une activité professionnelle à 100 % sans
diminution de rendement.
Dans un rapport d’évaluation du 16 avril 2008 faisant suite à
un entretien du 18 février 2008 avec l’assurée, un conseiller en
réadaptation de l’AI a indiqué ce qui suit dans le cadre de ses conclusions :
"L’assurée travaillait à l’hôpital X.________ en tant qu’employée de
cafétéria. En arrêt maladie de longue durée elle n'est à ce jour pas
licenciée. Elle ne se voit pas retravailler dans cette cafétéria car son
ex-ami y travaille comme [...]. Elle est ouverte à d’autres
propositions dans l’hôpital ou sur un autre site.
Va au-delà de ses possibilités car accepte mal sa situation.
Actuellement en IT à 100 %, elle exerce néanmoins une petite
conciergerie en lien avec son appartement et qu’elle ne veut
absolument pas perdre (son employeur est au courant). C’est
important pour son équilibre. Elle touche environ 900.- par mois à un
taux de 30 %.
Selon SMR peut travailler à 100 % en activité adaptée à
prédominance assise sans port de charge en étant debout et ne
nécessitant pas de bonne mobilité de la cheville. Voir avec
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6 -
l’employeur si possibilité d’un emploi à l’interne. 13.3.08 la douleur
étant trop forte, l’assurée souhaite se faire opérer = attente pour les
MIP".
Dans un rapport médical du 7 mai 2008 à l’OAI, le
Dr P., médecin traitant de l’assurée depuis juin 2004, a posé les
diagnostics d’urticaire chronique idiopathique depuis 2004, de status post-
fracture bimalléolaire gauche depuis 2001 et d’état dépressif depuis 2007.
Il s’est limité à donner des précisions s’agissant du premier diagnostic, soit
celui pour lequel sa patiente était en traitement chez lui, ajoutant qu’il
convenait de s’adresser aux spécialistes pour les autres problèmes. Il a
ainsi attesté une incapacité de travail à 100 % du 18 juin 2004 au 13 mai
2005, puis à 50 % dès le 14 mai 2005.
Dans un rapport médical du 7 juillet 2008 à l’OAI, les Dresses
K. et???., respectivement médecin associé et médecin
assistant à la Policlinique psychiatrique F., ont posé les diagnostics
d’épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique depuis 2007 et de
trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline,
présent depuis le début de l’âge adulte. Elles ont indiqué que l’assurée
était leur patiente depuis le 7 mai 2007. Après avoir bénéficié d’un
traitement de crise durant deux mois, elle était désormais en traitement
psychiatrique ambulatoire à raison d’un entretien mensuel, les entretiens
étant plus fréquents en période de plus grande tension. Elles ont retenu
une totale incapacité de travail depuis mars 2003 pour des motifs
somatiques. S’agissant de la question des mesures de réadaptation
professionnelle ou de la reprise d’une activité, elles ont préconisé une
évaluation spécialisée regroupant tant les plans somatique que
psychiatrique.
c) Dans l’intervalle, la Caisse T.________ a mandaté le
Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, pour la réalisation
d’une expertise afin de clarifier notamment les séquelles orthopédiques
présentées par l’assurée au niveau de la cheville gauche. Dans son
rapport du 24 juin 2008, l’expert a conclu que la capacité de travail dans
l’activité habituelle était de 25 à 50 % à l’aide d’un chaussage adéquat.
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7 -
Dans une activité adaptée (soit privilégiant la position assise, mais
n’excluant toutefois pas quelques courts déplacements au sein de
l’entreprise, excluant le port de charges de plus de 5 - 7.5 kg,
l’accroupissement ou l’agenouillement répété, le déplacement sur terrain
inégal ou la montée des échelles), la capacité de travail était entière.
d) Le 1
er
juillet 2008, l’assurée a subi une arthrodèse de la
cheville gauche avec ablation du plâtre et des fils, ainsi que la confection
d’une nouvelle botte plâtrée de décharge en date du 17 juillet 2008. Dans
un rapport médical du 18 décembre 2008 à la Caisse nationale suisse en
cas d’accidents (CNA), le Dr L., médecin chef de l’Hôpital
orthopédique W., a indiqué que la patiente souffrait d’intenses
douleurs, mal systématisés, dans la région du talon et dans la partie
dorsale du pied. Le Dr L.________ indiquait avoir de la peine à expliquer
l’importance de la symptomatologie douloureuse compte tenu d’une
cheville calme. Toutefois, la déminéralisation osseuse faisait penser à un
Südeck fruste nécessitant une cure de Miacalcic. Il a poursuivi l’arrêt de
travail. Dans un rapport médical du 12 mars 2009 à la CNA, il a attesté
une capacité de travail à 50 % dans un poste adapté (principalement
sédentaire) dès le 15 avril 2009.
Le contrat de conciergerie a été résilié le 21 janvier 2009 avec
effet au 31 mars 2009.
Dans un rapport médical du 14 mai 2009 faisant suite à un
examen du 24 avril 2009, les Dresses Y. ________ et U. ,
respectivement cheffe de clinique et médecin assistante à la Policlinique
psychiatrique F., ont posé les diagnostics de troubles de
l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F 43.22) et
personnalité émotionnellement labile, type borderline (F 60.31). Elles ont
exposé ce qui suit s’agissant notamment de la thérapie suivie à ce jour :
"Mme S.________ est mère de trois filles de [...], [...] et [...] ans. Elle a
divorcé en 2001. La fille aînée vit avec son père, la deuxième dans
un studio depuis l’âge de 16 ans et a bénéficié d’un suivi SPJ, la
dernière [...] est allée récemment vivre avec son père, la situation
-
8 -
mère-fille étant invivable malgré un suivi SPJ et d’un éducateur
AEMO.
Mme S.________ bénéficie d’un suivi dans notre Policlinique depuis
mai 2007. Ce suivi est bien investi par la patiente, mais est difficile
par la confusion importante dans laquelle est la patiente, aux prises
avec ses propres difficultés et celles de son entourage, ayant peu de
moyens psychiques pour y faire face. Devant la persistance de la
symptomatologie anxio-dépressive, un traitement antidépresseur de
Remeron est introduit dès l’été 2008, époque où elle a subi une
intervention orthopédique de la cheville. A l’automne 2008, elle
présente une aggravation de son urticaire chronique. Elle est
licenciée, arrivant à deux ans d’arrêt maladie. Elle est en conflit
avec l’Hôpital de [...] qui l’aurait mal soignée, hôpital qui était
également son employeur. Dans ce contexte, nous proposons
d’intensifier le suivi par des entretiens infirmiers ambulatoires une
fois par semaine. Ce n’est qu’en avril 2009 que la patiente
contactera Mme [...], infirmière indépendante, dans le contexte du
départ de sa fille benjamine. Par ailleurs les douleurs de la cheville
persistant, le Dr P.________ a mis la patiente en relation avec la
Dresse AA. ________ et une hospitalisation de trois semaines devrait
se faire pour ce problème".
Les Dresses Y. ________ et U. ________ ont ajouté que l’évolution
psychique de la patiente était fortement dépendante de son
environnement et de ses relations avec ses enfants, raison pour laquelle le
pronostic était réservé sur le plan de la thymie. L’état anxio-dépressif
pouvait, quant à lui, avoir une influence sur l’évolution de la douleur à la
cheville. Elles n’ont pas attesté une incapacité de travail.
Au vu de ces éléments, l’OAI a soumis le cas de l’assurée au
SMR. Dans un rapport médical du 16 juin 2009, le Dr M.________ du SMR a
notamment relevé que sur le plan somatique, le Dr L.________ avait estimé,
suite au contrôle du 11 mars 2009, que l’assurée était capable de
reprendre une activité adaptée à 50 % dès le 15 avril 2009. Sur le plan
psychiatrique, l’examen du 24 avril 2009 ne montrait plus qu’un trouble
de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, sans incidence
sur la capacité de travail. Par conséquent, le Dr M.________ a considéré que
l’assurée avait présenté une incapacité totale de travail dès le 13 octobre
octobre 2007 (soit à l’échéance du délai d’attente d’un an) jusqu’au 31
juillet 2009 (soit après trois mois de l’amélioration constatée le 15 avril
2009, correspondant à la reconnaissance d’une capacité de travail de
50 % dans une activité adaptée). Pour la période ultérieure, l’assurée
ayant informé par téléphone le service de réadaptation de l’OAI qu’elle
n’était pas en mesure d’exercer une activité à 50 % en raison de son état
de santé, l’office précité a procédé à la détermination du préjudice
économique par une approche théorique. Sans atteinte à la santé et en
poursuivant les activités d'employée de cafétéria à 50 % et de concierge
non professionnelle à 30 % (correspondant à un taux d'occupation de 80
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11 -
%), elle aurait pu percevoir en 2008 un revenu annuel brut de 36'071 fr
(24'791 + 11'280) et en 2009 après indexation un montant de 36'828 fr.
Toutefois, sur la base de l'enquête économique sur le ménage réalisée le
16 mars 2010, il convenait de retenir un statut d'active à 100 %, si bien
que le revenu annuel brut était de 46'035 francs. Afin de déterminer le
préjudice économique subi par l'assurée, le revenu précité devait être
comparé aux gains résultant de l'exercice d'une activité lucrative adaptée.
En l'absence de reprise d'activité professionnelle, il convenait de se baser
sur un revenu mensuel de 4'116 fr selon l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS) dans une activité simple et répétitive dans le secteur
privé (production et services) en 2008. Compte tenu du temps de travail
moyen effectué dans les entreprises en 2008 (41.6 heures), de l’évolution
des salaires nominaux de 2008 à 2009 (+2.1 %) et d'un taux d'abattement
de 10 %, l'OAI a estimé que l'assurée était en mesure de réaliser un
revenu annuel de 23'600 fr. 88 dans une activité légère de substitution à
50 %. Un tel revenu, comparé au gain de valide de 46'035 fr., mettait en
évidence une perte de gain de 22'434 fr. 12, ce qui correspondait à un
degré d'invalidité de 48.73 %, dès le 1
er
août 2009, soit après trois mois
de l'amélioration constatée le 15 avril 2009, taux suffisant pour maintenir
le droit à un quart de rente.
A la suite de sa contestation du 9 août 2010, l'assurée a
produit un certificat médical du 12 octobre 2010 du Dr P.________ lequel a
relevé que la situation de sa patiente s'était plutôt aggravée depuis sa
sortie du DAL en mai 2009, les douleurs étant désormais constamment
présentes et nécessitant un traitement médicamenteux quotidien.
Par avis médical du 29 octobre 2010, le Dr M.________ du SMR
a estimé que le certificat médical précité n’apportait aucun élément
nouveau et qu’il convenait de se fonder, s’agissant du problème
orthopédique, sur les avis du Dr L., orthopédiste, pour retenir une
exigibilité de 50 % dans une activité adaptée.
Dans un rapport médical du 17 novembre 2010 au Dr
P., le Dr A. ________, médecin-chef du service de traumatologie-
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12 -
orthopédie de l’Hôpital X., a exposé qu’une amélioration au niveau
des tendons péroniers pouvait être assurée par le renforcement du
rétinade supéro-externe à droite, intervention qui devait toutefois être
précédée du port de chaussures orthopédiques. S’agissant de la capacité
de travail de l’assurée, le Dr A. ________ a indiqué qu’il ne voyait pas la
patiente travailler plus de 50 % et ce, même avec une activité
professionnelle adaptée.
Par décisions des 10 janvier 2011 et 7 mars 2011 dont la
motivation figure dans un courrier séparé du 7 décembre 2010, l’OAI a
confirmé son projet de décision du 6 juillet 2010.
B.Par courrier du 2 février 2011 adressé à l’OAI, les
Drs Q. et B., respectivement chef de clinique et médecin
assistante à la Policlinique psychiatrique F., ont constaté que
l’assurée était souvent confuse et qu’elle semblait avoir beaucoup de
peine à faire face aux difficultés. Il a par conséquent été procédé à un
examen psychologique en novembre 2010 dont le rapport établi le 15
décembre 2010 a conclu à une structure de personnalité psychotique,
ainsi qu'à un niveau d'intelligence limite, éléments permettant de retenir
que l'intéressée n'arrivait pas à faire face à ses angoisses.
Par avis médical du 22 février 2011, le Dr M.________ du SMR a
considéré qu'une structure de personnalité psychotique ne correspondait
pas à un trouble de la personnalité psychotique et encore moins à un
trouble de personnalité "décompensé". Cet examen psychologique ne
permettait en aucun cas de conclure à la présence d'une incapacité de
travail.
Par décision du 12 avril 2011 confirmant un projet de décision
du 3 mars 2011, l'OAI a estimé que le courrier du 2 février 2011 des
médecins de la Policlinique psychiatrique F.________ vaudois sollicitant une
révision de la rente d'invalidité ne permettait pas de conclure à une
aggravation de l'état de santé de l'assurée. L'OAI a par conséquent rejeté
la demande présentée, le degré d'invalidité de l'assurée restant inchangé.
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13 -
Le 23 mai 2011, l'hôpital X.________ a résilié le contrat de
travail de l'assurée avec effet au 31 mai 2011.
C.Par acte de son mandataire du 26 mai 2011, S.________ recourt
contre la décision du 12 avril 2011. Elle conclut principalement à son
annulation, à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, et à
"constater [son] droit aux prestations", en substance une rente entière,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction
complémentaire, expertise pluridisciplinaire et nouvelle décision au sens
des considérants. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire
limitée aux frais de justice, sous suite de frais et dépens.
Elle soutient tout d'abord que le rapport du 2 février 2010
apporte de nouveaux éléments susceptibles de remettre totalement en
question la possibilité supposée qu'elle aurait de faire valoir une capacité
de travail de 50 % dans l'économie. Elle estime en outre qu'à réception de
ce rapport, l'intimé aurait dû compléter d'office l'instruction afin de
déterminer la diminution de la capacité de travail à lui reconnaître en lien
avec sa structure de la personnalité psychotique et son intelligence limite.
Elle précise qu'il s'agit d'établir un motif de révision procédurale
susceptible de contraindre l'intimé à revenir sur ses décisions des 10
janvier et 7 mars 2011, quand bien même celles-ci sont entrées en force.
L'intimé n'est donc pas habilité à refuser d'augmenter la rente au motif
"qu'une aggravation de l'état de santé n'est pas établie". Elle fait valoir en
outre qu'une expertise pluridisciplinaire a été préconisée à plusieurs
reprises au cours de l'instruction avec examen neuropsychologique,
compte tenu de ses problèmes psychiatriques et intellectuels, ainsi que
ceux rencontrés au niveau des membres supérieurs, de même que des
sciatalgies. Sur le plan psychiatrique, elle estime nécessaire de procéder à
une mesure d'instruction au vu des informations contradictoires
rapportées, notamment après réception du rapport médical du 2 février
2010 de la Policlinique psychiatrique F.________. Sur le plan orthopédique,
la recourante indique que des investigations ont été mises en œuvre
compte tenu de nouvelles atteintes, mais n'ont pas été recueillies au
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14 -
dossier. Elle relève que le Dr L., dans son rapport médical du 8
octobre 2009, a totalement remis en cause son précédent rapport du 15
avril 2009, puisqu'il a conclu à une totale incapacité de travail compte
tenu de son état de santé global. Si l'expertise pluridisciplinaire établissait
l'existence d'une capacité résiduelle de travail dans l'économie, il
conviendrait de renvoyer son dossier à l'intimé afin que son service de
réadaptation examine ses possibilités réelles de gain sur un marché du
travail équilibré, compte tenu de l'ensemble de ses limitations et de son
droit éventuel à des mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a LAI.
Par décision du 9 juin 2011, le juge instructeur a accordé à la
recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 mai 2011
sous forme d'une exonération d'avances, cette dernière devant toutefois
s'acquitter d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
juillet 2011.
Par courrier du 5 juillet 2011, la recourante produit un rapport
médical du 29 juin 2011 établi par les Drs Q. et B.________ qui
concluent à une totale incapacité de travail tant dans l'activité habituelle
que dans une activité adaptée au vu de la péjoration de l'état de santé
depuis 2007.
Dans sa réponse du 15 juillet 2011, l'intimé se réfère à un avis
médical du 11 juillet 2011 du Dr M.________ du SMR auquel l'intimé se
rallie. Dans l'avis précité, il est exposé ce qui suit :
"Le rapport (...) fait état d'un trouble de la personnalité mixte aux
traits borderline et dépendants, d'un épisode dépressif moyen sans
syndrome somatique, d'une intelligence limite et d'une structure de
personnalité psychotique.
Les psychiatres ajoutent qu'il leur est difficile d'apprécier la capacité
de travail de l'assurée, "puisqu'elle ne travaille pas". Nonobstant, et
sans crainte de se contredire, ils estiment que la capacité de travail
est nulle.
Je rappelle qu'en 2009, les psychiatres traitants considéraient que
l'atteinte psychique n'était pas incapacitante.
En 2010, ils rapportaient une légère amélioration de la thymie. Je
faisais remarquer qu'une affection non incapacitante qui s'améliore
n'est toujours pas incapacitante.
-
15 -
En février 2011, les mêmes psychiatres évoquent une structure de
personnalité psychotique, sans se prononcer sur la capacité de
travail.
Ce n'est que dans le rapport de juin 2011, que l'incapacité de travail
est tantôt difficilement appréciable, tantôt nulle.
Il apparaît très clairement que ce rapport sommaire, contradictoire
et non argumenté ne permet pas de dire que l'assuré souffre d'une
pathologie psychiatrique invalidante. Toutefois, il persiste,
formellement au moins, un léger doute qui nous contraint à procéder
à une expertise psychiatrique".
Par courrier du 6 septembre 2011, la recourante produit la
décision sur opposition du 29 août 2011 rendue par Caisse T.. La
recourante fait valoir que l'intimé a omis de procéder à une parallélisation
des revenus ce qui aboutit à l'octroi d'une demi-rente au minimum. Le
droit à une rente de degré supérieur est réservé après complément
d'instruction sur le plan médical.
Dans ses déterminations du 28 septembre 2011, l'intimé
constate qu'au vu des pièces versées au dossier, aucun élément n'indique
que la recourante aurait cherché une autre activité lucrative à 80 % (soit
l'addition des deux taux retenus) qui soit susceptible de lui procurer un
revenu plus élevé. L'intimé estime qu'il y a suffisamment d'indices pour
retenir que la recourante s'est contentée de revenus générés par ses
activités d'employée de cafétéria et de conciergerie, lesquels lui
permettent de faire face à ses besoins financiers accrûs depuis la
séparation conjugale.
Par courrier du 14 octobre 2011, le juge instructeur a mandaté
le Dr R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour la
réalisation d'une expertise.
Dans un rapport d'expertise du 20 décembre 2011, le
Dr R.________ a posé les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte
(F41.2) et de trouble mixte de la personnalité (F61.0), mais n'a pas retenu
d'incapacité de travail. Il a en outre notamment exposé ce qui suit :
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16 -
"(...) S'il y a eu un épisode dépressif dans les années 2007-2008, il
n'a jamais dépassé la gravité d'un épisode dit moyen ou modéré. La
symptomatologie a probablement été inconstante. Pour le
soussigné, on ne saurait dès lors lui conférer des limitations et une
incapacité de travail en conséquence. Il n'y a pas d'arguments pour
valider autre chose qu'un simple trouble anxieux et dépressif mixte
pour la suite, au terme de cette évaluation circonstanciée.
Mme S.________ est par contre une personne souffrante. Elle s'est
maintenant figée dans un comportement d'invalide qu'elle considère
comme justifié, au vu du tort qu'elle pense qu'on lui a fait. Ce
comportement ne peut pas être assimilé à une maladie mentale
stricto sensu, même s'il est aussi alimenté par des traits de
personnalité pathologiques. Si on s'en tient à ce qui est strictement
médical, le soussigné considère qu'il n'y a pas de motifs de retenir
d'incapacité de travail psychiatrique dans ce cas. Il n'y en a jamais
eu dans la durée.
Actuellement, le traitement est adéquat tant en qualité qu'en
quantité. Le soussigné n'a pas de proposition à formuler en termes
de mesures professionnelles ni en termes d'activité adaptée,
puisqu'il ne retient pas d'incapacité de travail psychiatrique dans ce
cas.
Le pronostic psychiatrique à long terme est essentiellement grevé
de la fragilité que signifie le trouble de la personnalité de Mme
S.. Sur le plan psychiatrique, le soussigné n'a pourtant pas
l'impression qu'il soit particulièrement mauvais".
Dans son appréciation du 18 janvier 2012 relative au rapport
précité, l'intimé se réfère à l'avis médical du 9 janvier 2012 du SMR qui se
rallie à l'appréciation de l'expert.
Dans ses déterminations du 24 janvier 2012, la recourante
produit une prise de position du 23 janvier 2012 des Dr H. et
Q., respectivement médecin adjoint et chef de clinique à la
Policlinique psychiatrique F., qui confirment les diagnostics
finalement retenus par l'expert. Toutefois, ils s'étonnent que s'agissant du
trouble mixte de la personnalité, l'expert puisse qualifier les différents
traits psychopathologiques mis en évidence comme ne relevant pas d'une
atteinte à la capacité de gain, alors qu'une telle symptomatologie
constitue une maladie psychiatrique invalidante.
Invité à se déterminer, le Dr R.________ a essentiellement
retenu, dans sa prise de position du 17 février 2012 que la recourante,
même si elle avait des croyances bizarres, ne souffrait pas de troubles
-
17 -
perceptifs et d'hallucinations auditives. A son avis, le trouble mixte de la
personnalité présenté par la recourante n'avait rien d'exceptionnellement
grave, si l'on se référait à des observations et non pas à une interprétation
de tests psychologiques projectifs.
Dans ses déterminations du 13 mars 2012, la recourante
soutient que l'expert s'est contenté de défendre sa position ce qui ne
permet pas de clarifier la situation ni d'effacer les doutes qui subsistent
quant à l'établissement de la gravité de son état de santé retenue dans les
analyses et conclusions divergentes des médecins. Elle estime dès lors
que son recours reste bien fondé et qu'il convient de statuer en prenant en
considération tous les éléments nouveaux.
Par courrier du 13 mars 2012, l'intimé confirme sa prise de
position du 18 janvier 2012, à savoir qu'il se rallie aux conclusions de
l'expert.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, interjeté le 26 mai 2011, le recours a été déposé
en temps utile compte tenu des féries et répond aux autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable sous réserve de la question de la révision procédurale (consid.
-
18 -
3b), du revenu sans invalidité (consid. 3c) et du point relatif aux mesures
de réinsertion au sens de l'art. 14a LAI (consid. 6).
2.Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où
aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un
jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164
consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a p. 414; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les
références citées).
L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente
est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation
déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours,
l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition,
l'objet de contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la
décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche,
lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques
déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont
certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 ss et les références citées).
Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision
administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont
plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas
comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il
existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et
l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244, 117 V 294 consid. 2a p.
295).
3.Pour autant que l'on puisse le déduire de ses écritures, la
recourante reproche tout d'abord à l'intimé de ne pas avoir examiné sa
-
19 -
demande sous l'angle de la révision procédurale, alors même qu'elle avait
invoqué l'existence de nouveaux moyens de preuve.
a) La révision procédurale et la reconsidération sont réglées
respectivement à l'al. 1 et 2 de l'art. 53 LPGA. Par analogie avec la révision
des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est
ainsi tenue de procéder à la révision (dite procédurale) d'une décision
formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux
importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être
produits avant et qui sont susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (ATF 127 V 466 consid. 2c p. 469 et les références;
SVR 2004 ALV n° 14 p. 43 sv. consid. 3, TFA C 227/03). Selon une
jurisprudence constante, l'administration ne peut revenir sur une décision
ou une décision sur opposition que si un juge n'a pas déjà statué
matériellement sur celles-ci (ATF 127 V 466 consid. 2b p. 121; TF
8C_787/2008 du 4 février 2009; U 22/07 du 6 septembre 2007 consid.
3.2).
Sont "nouveaux" au sens de cette disposition les faits qui se
sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais n'étaient pas connus
du requérant malgré toute sa diligence. La nouveauté se rapporte ainsi à
la découverte du fait, et non au fait lui-même. En outre, les faits nouveaux
doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à
modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à
conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de
preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle
expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt
des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision
entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision
-
20 -
d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits
connus au moment de la décision initiale, d'autres conclusions que
l'administration. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que
l'administration paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la
procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision
(ATF 127 V 353 consid. 5b et les références).
b) Dans son écriture du 26 mai 2011, la recourante conclut à
la révision procédurale des décisions des 11 janvier et 7 mars 2011
rendues par l’intimé, en invoquant des moyens de preuve nouveaux au
sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La recourante prétend que l'on se trouve dans
un cas justifiant une révision procédurale de la décision du 12 avril 2011.
Elle invoque pour motif de révision, à titre de nouveau moyen de preuve,
le courrier du 2 février 2011 des Drs Q.________ et B., ainsi que le
rapport d'examen psychologique du 15 décembre 2010, qui permettraient
de remettre totalement en question sa supposée capacité de travail à
50 % et qui auraient dû inciter l'intimé à compléter d'office l'instruction
afin d'évaluer la diminution de sa capacité de travail en lien avec sa
structure de personnalité psychotique et son intelligence limite.
c) En cours de procédure (déterminations du 6 septembre
2011), la recourante a produit une décision sur opposition du 29 août 2011
de la Caisse T., laquelle a retenu un taux d'invalidité de 52 % en
appliquant le principe de parallélisme des revenus à comparer (revenu
sans invalidité inférieur de plus de 5 % à la moyenne des salaires obtenus
par les femmes, tous secteurs confondus). Se référant à cette décision, la
recourante soutient que l'intimé a omis de procéder à une parallélisation
des revenus, ce qui aurait abouti à une demi-rente au minimum et
demande implicitement une révision procédurale des décisions attaquées,
en ce sens qu'elle doit être mise au bénéfice d'une demi-rente depuis le
1
er
août 2009.
-
21 -
d) En l'occurrence, il sied de constater qu'aucune demande
formelle de révision pour faits ou moyens de preuve nouveaux n'a été
introduite par-devant l’intimé, soit l’autorité ayant rendu la décision dont
la révision est demandée (cf. Kieser, ATSG-Kommentar, 2
ème
édition, 2009,
ad art. 53 LPGA, n° 21, p. 675). En effet, ni le projet de décision du 3 mars
2011, ni la décision du 12 avril 2011 ne traitent d'une demande de
révision procédurale, qui n'avait du reste pas été requise à ce stade par
l'assurée. Sur ce point, il n'existe par conséquent pas de décision d'entrée
en matière de l'intimé qui eût été susceptible d'être soumise à un contrôle
juridictionnel dans une procédure de recours subséquente (voir ATF 133 V
50 consid. 4.1 ;119 V 475 consid. 1b/bb). Dès lors, la conclusion de la
recourante relative à une révision procédurale de la décision du 12 avril
2011 introduite devant l'autorité de céans doit être déclarée irrecevable. Il
en va de même de la demande de la recourante intervenue en cours de
procédure relative à un nouveau calcul de l'incapacité de gain. Il convient
de relever que, indépendamment de sa qualification ou non comme
moyen de preuve nouveau, ni le courrier du 2 février 2011, ni le rapport
d'examen psychologique du 15 décembre 2010 n'établissent, au degré de
la vraisemblance prépondérante, une incapacité de travail totale
antérieure, à tout le moins dès le 1
er
août 2009 (soit après trois mois de
l’amélioration constatée le 15 avril 2009, correspondant à la
reconnaissance d’une capacité de travail de 50 % dans une activité
adaptée).
Enfin, s'agissant du calcul du préjudice économique, il n'y a
concrètement aucun motif de procéder à une nouvelle comparaison des
revenus du moment qu'il a été constaté que les circonstances (situation
médicale et activités exigibles) ne s'étaient pas modifiées au point d'avoir
une influence significative sur le degré d'invalidité de la recourante, que
cette dernière a échoué à démontrer une péjoration de son état de santé
et qu'elle n'a pas allégué, ni rendu vraisemblable d'autres changements
ayant des conséquences importantes sur sa capacité de gain (consid. 5
infra). En effet, l'art. 17 al. 1 LPGA impose de vérifier que le taux
d'invalidité, connu, n'a pas subi de modifications notables et non de
-
22 -
déterminer ce taux comme l'exige l'art. 16 LPGA lors de la survenance de
l'invalidité.
4.En l'absence de motif de révision procédurale, le litige, relatif
au droit de la recourante à une rente d'invalidité, porte sur l'atteinte à la
santé et son incidence sur la capacité de travail et de gain, singulièrement
sur le point de savoir si l'invalidité s'est modifiée de façon à influencer le
droit à la prestation pendant la période entre les décisions des 11 janvier
et 7 mars 2011 et la décision litigieuse du 12 avril 2011.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
-
23 -
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI; cf. ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI; cf. ATF 137 V 334, ATF
130 V 393, et ATF 125 V 146).
Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé, exerceraient une
activité lucrative à temps complet; cette dernière disposition énonce que
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
c) Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. ATF 130
V 71). Conformément à l'al. 1 de la disposition précitée, si le taux
d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la
rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut
également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une
décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie
notablement par la suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l'art. 88a
al. 2 RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.201), si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir
les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin
de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce
changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations
dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable.
-
24 -
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314,
1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V
108 consid. 5 et ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; cf. TF
9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
5.En l'occurrence, il y a dès lors lieu d'examiner si le degré
d'invalidité s'est modifié au point d'influencer le droit aux prestations, en
procédant à la comparaison des situations de fait existant au moment la
dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du
droit à la rente, soit les décisions des 11 janvier et 7 mars 2011 et la
décision litigieuse du 12 avril 2011. Pour sa part, la recourante soutient
qu'elle n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle,
ajoutant que la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire s'impose
-
25 -
compte tenu de l'aggravation de son état de santé tant sur le plan
psychique que physique.
a) Ainsi, par décisions des 10 janvier et 7 mars 2011
confirmant un projet de décision du 6 juillet 2010, l'intimé a considéré que
la recourante avait présenté en raison de troubles somatiques une totale
incapacité de travail dès le 13 octobre 2006 dans une activité d'employée
de cafétéria et de concierge non professionnelle. Toutefois, se référant à
un rapport médical du 12 mars 2009 du Dr L.________ à la CNA, l'intimé a
considéré que sa capacité de travail était de 50 % dès le 15 avril 2009
dans une activité adaptée, soit respectant les limitations fonctionnelles
(activité légère sédentaire, principalement assise, sans déplacement).
Cette appréciation était corroborée par le Dr A. (rapport médical du
17 novembre 2010 au Dr P.). Sur le plan psychique, le rapport
médical du 14 mai 2009 des Dresses Y. et U. ne retenait plus qu'un trouble
de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive sans incidence
sur la capacité de travail. Par la suite, les médecins de la Policlinique
psychiatrique F. ont retenu une thymie neutre et n'ont pas retenu
d'incidence sur la capacité de travail de leur patiente (courrier du 7 janvier
2010). Au vu de ces éléments, l'intimé a octroyé à la recourante une rente
entière d'invalidité du 1
er
octobre 2007 au 31 juillet 2009. Dès le 1
er
août
2009, soit trois mois après l'amélioration de son état de santé (cf. art. 88a
al. 1 RAI), la recourante avait droit un quart de rente compte tenu d'un
préjudice économique de 48.73 % calculé par une approche théorique.
b) Par certificat du 2 février 2011, les Drs Q.________ et
B.________ ont informé l'intimé que la recourante présentait un trouble de
la personnalité borderline (F 60.31), un épisode dépressif moyen, sans
syndromes somatiques (F32.10), une psychose non organique, soit une
personnalité psychotique selon un examen psychologique, ainsi qu'une
intelligence limite, éléments permettant de retenir que l'intéressée
n'arrivait pas à faire face à ses angoisses. Ce certificat médical a été
considéré comme une nouvelle demande de prestations sur laquelle
l'intimé est entré en matière. Ainsi, après avoir examiné l'ensemble du
dossier médical à sa disposition jusqu'à la date de la décision attaquée du
-
26 -
12 avril 2011, l'intimé, se référant à l'avis médical du SMR du 22 février
2011, a considéré à juste titre que le certificat précité ne permettait pas
de conclure à une aggravation de l'état de santé de la recourante.
c) En effet, sur le plan somatique, S.________ n'a, dans le cadre
de son recours, pas démontré par une argumentation précise et étayée,
qu'il existerait au dossier une appréciation médicale objective mieux
fondée que les éléments retenus par l'intimé qui justifierait la mise en
œuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. S'il est incontestable
que la recourante souffre d'une atteinte au niveau de la cheville gauche
depuis de nombreuses années, la simple évocation de la persistance de
douleurs à ce niveau, ainsi que d'une atteinte aux membres supérieurs ou
des sciatalgies ne permet pas de modifier l'évaluation de la capacité de
travail résiduelle, soit 50 % dans une activité adaptée, en l'absence d'une
aggravation objectivable. En effet, l'allégation de douleurs ne saurait
suffire pour justifier une invalidité au vu des difficultés, en matière de
preuve, à établir leur existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du droit
aux prestations de l'assurance sociale, de telles plaintes doivent être
confirmées par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi
une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de
manière conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent
réservés les cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable
est associé à une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation
avec l'état douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130
V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9 octobre 2001, I 382/00, consid. 2b), ce qui
n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, l'appréciation des pièces médicales
ne saurait être valablement mise en cause par la seule affirmation selon
laquelle il existerait une aggravation de l'état de santé sur le plan
somatique et ce, conformément au devoir de la recourante de collaborer à
l'instruction de l'affaire qui atténue le principe inquisitoire et comprend
notamment l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
-
27 -
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 p. 195).
d) Dès lors, il s'agit uniquement de déterminer si l'état de
santé psychiatrique de la recourante s'est modifié dans une mesure
importante, permettant de retenir une incapacité de travail pour ce motif.
Dans un rapport médical du 2 février 2011, les Drs Q.________
et B.________ ont considéré que l'examen psychologique pratiqué avait
amené des éléments nouveaux au dossier, puisque les tests
psychologiques (rapport du 15 décembre 2010) évoquaient un
fonctionnement psychotique et concluaient à une intelligence limite. Les
médecins précités ont retenu ces diagnostics dans le cadre de leur
appréciation auxquels s'ajoutaient un trouble de la personnalité borderline
et un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique. En date du
26 juin 2011, ils ont en outre précisé que le trouble de la personnalité
borderline devait être remplacé par un trouble mixte de la personnalité
aux traits borderline et dépendants. Ils décrivaient une dégradation de
l'état de santé psychique de leur patiente consécutive à une séparation et
à son accident de la cheville. Estimant que les problèmes psychiques de la
recourante étaient susceptibles d'entraver sa capacité de travail, ils ont
retenu une totale incapacité de travail tout en admettant qu'elle était
difficile à évaluer.
Evoquant un léger doute quant à l'existence d'une pathologie
psychiatrique invalidante, le SMR a finalement proposé une expertise
psychiatrique (avis médical du 11 juillet 2011) laquelle a été confiée au
Dr R.. Dans un rapport du 20 décembre 2011, l'expert a
uniquement retenu les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte,
ainsi qu'un trouble mixte de la personnalité, sans répercussion sur la
capacité de travail. Le rapport d'expertise psychiatrique du Dr R.
repose sur des examens complets et son contenu répond en tous points
aux exigences de la jurisprudence en ce qui concerne la valeur probante
des expertises médicales (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid.
5.1). Il décrit clairement et de manière fouillée tous les points importants,
-
28 -
l'appréciation de la situation médicale est bien expliquée et les
conclusions de l'expert sont parfaitement motivées. Les raisons pour
lesquelles les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi que
de trouble mixte de la personnalité, selon la terminologie de la CIM-10,
sont les mieux à même de décrire la psychopathologie de la recourante
font l'objet d'une démonstration convaincante. Il en va de même des
raisons pour lesquelles l'expert a considéré que l'on pouvait écarter une
psychose non organique. Ce dernier a ainsi estimé que les médecins de la
Policlinique psychiatrique F.________ avaient construit un libellé
diagnostique en se basant sur les tests psychologiques, auquel il ne
pouvait se rallier, car les rapports médicaux des 2 février et 29 juin 2011
ne respectaient pas les règles diagnostiques des ouvrages de référence.
Enfin, au vu de l'anamnèse et des observations lors des deux consultations
d'expertise, il mettait en doute le diagnostic d'intelligence limite.
e) Les différents rapports des Drs Q.________ et B.________ ne font
pas état d'éléments objectifs qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise du Dr R.________ et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert. Dans un rapport
complémentaire du 17 février 2012, répondant à l'appréciation des Drs
Q.________ et H.________ du 23 janvier 2012 quant à l'absence d'incapacité
de travail retenue par le Dr R.________ au vu des différents traits
psychopathologiques présentés par la recourante, l'expert a expliqué que
le trouble anxieux et dépressif mixte comportait des éléments anxieux et
dépressifs de peu de sévérité. Quant au trouble mixte de la personnalité, il
n'avait rien d'exceptionnellement grave. En tout état de cause, aucun des
diagnostics précités ne permettait de retenir une quelconque incapacité
de travail.
Sur ce point, le recours doit donc être rejeté. Il n'y a dès lors
pas lieu d'ordonner un complément d'instruction sous la forme d'une
expertise pluridisciplinaire, le dossier s'avérant complet pour statuer sur la
demande de révision de rente.
-
29 -
6.Peut enfin demeurer indécis le point de savoir s'il convient
d'examiner la conclusion de la recourante demandant à ce que soit
examiné par le service de réadaptation de l'OAI son droit éventuel à des
mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a LAI. En effet, dans la mesure
où ladite conclusion tend à l'octroi de mesures de réinsertion au sens de
l'art. 14a LAI, elle sort de l'objet de la contestation déterminé par la
décision administrative litigieuse du 12 avril 2011, lequel porte sur le droit
à une rente d'invalidité, et est dès lors irrecevable.
7.Ainsi au regard des principes légaux et jurisprudentiels
rappelés plus haut, on retiendra que par rapport aux circonstances qui ont
justifié l'octroi d'un quart de rente d'invalidité dès le 1
er
août 2009, la
situation de la recourante ne s'est pas modifiée, à tout le moins que son
état de santé n'a pas subi de détérioration significative ayant une
incidence sur son droit à la rente dans le sens d'une augmentation. Dans
ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une révision (art. 17 LPGA).
La décision attaquée n'est, par conséquent, pas critiquable dans son
résultat et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
8.a) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al.1 bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36], applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable
indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, sont
supportés par le canton (art. 122 al.1 let. a et b CPC, applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l’assistance judiciaire ne libère
toutefois que provisoirement la partie qui en bénéfice du paiement des
frais judiciaires, celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu’elle
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l’art.18 al. 5 LPA-VD).
b) En l'espèce, l'octroi de l'assistance judiciaire a été limité aux
frais de justice. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de
-
30 -
justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause
(art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 12 avril 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. S.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des
frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour la recourante), à Bienne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :