Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.127
Autorité:
Date décision:
21.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Devoir d'instruction et de motivation de l'administration.
Résumé:
**L'instruction du cas et la motivation d'une décision administrative doivent être suffisantes pour que l'administré puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.
L'obligation de motiver a également pour but de permettre aux autorités de vérifier le bien-fondé de leurs propres décisions.
Cas de la contribution de plus-value résultant d'une mesure d'aménagement du territoire.**
Articles de loi:
Art. 29 CST.F/1999
Art. 33ss LCAT
Art. 4 al. 1 litt. d LPJA
Art. 14 LPJA
Réf. :
TA.2003.127-AMTC/yr
A. Le 21 mai
1999, les époux W. ont acquis en copropriété de G. l'immeuble, en nature
d'habitation, de jardin, accès et place de 2125 m2, formant l'article X du cadastre
de Cortaillod. Selon le plan d'aménagement de cette commune, du 26 septembre
1975, cet immeuble était affecté à la zone d'utilisation différée. Par
l'adoption du nouveau plan d'aménagement communal, sanctionné le 27 octobre
1999 par le Conseil d'Etat, il a été colloqué en zone d'habitation à faible
densité 2. Le 17 juin 2002, le service de l'aménagement du territoire (SAT) a
informé les époux W. du fait qu'une contribution de plus-value serait prélevée
par l'Etat sur une surface de 1609 m2 de leur propriété, à raison de 20 % de la
différence entre le prix de 150 francs par m2 (nouvelle valeur) et celui de 3
francs par m2 (valeur du terrain agricole). Cette contribution devait s'élever
dès lors à 47'304.60 francs. Par lettre de leur mandataire du 5 juillet 2002,
les prénommés se sont opposés à ce prélèvement. Le chef du SAT a rencontré Les
époux W. le 4 septembre 2002. Le Département de la gestion du territoire (DGT)
a rendu le 21 février 2003 une "décision de plus-value" confirmant le
prélèvement de 47'304.60 francs à 60 jours.
B. Le 24 mars
2003, les époux W. défèrent au Tribunal administratif ce prononcé dont ils
demandent l'annulation sous suite de dépens. En résumé, les recourants
soutiennent qu'ils ont acquis l'immeuble en cause au prix correspondant à ses
caractéristiques actuelles et qu'ils ne sont bénéficiaires d'aucune plus-value.
Ils relèvent que cette acquisition est intervenue entre l'adoption du nouveau
plan d'aménagement par le conseil général en 1995 et sa sanction par le Conseil
d'Etat le 27 octobre 1999, sans qu'ils aient été informés de la question de l'éventuelle
contribution de plus-value. Les recourants demandent dès lors que leur bonne
foi soit protégée. Ils remarquent au surplus que la décision attaquée ne traite
pas des objections qu'ils ont émises avant son prononcé.
C. Dans ses
observations, le DGT propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 33 LCAT, les avantages et les inconvénients résultant de mesures
d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation s'ils sont majeurs.
L'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à son affectation à la
zone d'urbanisation (art.47) ou à une zone spécifique (art.53) est réputée
avantage majeur constituant une plus-value (art.34 al.1 LCAT). Celle-ci est la
différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avant et après la mesure
d'aménagement (art.34 al.2 LCAT). En cas de plus-value, une contribution
correspondant à 20 % de celle-ci est due à l'Etat par le propriétaire du
bien-fonds (art.35 al.1 LCAT). Le département arrête le montant de la
plus-value et celui de la contribution au moment où la mesure d'aménagement
entre en vigueur (art.36 LCAT). Selon l'article 37 LCAT, après consultation de
la commune, le département fixe le délai de perception en tenant compte des
besoins en terrains à bâtir et de la possibilité d'utiliser le bien-fonds
(al.1); la perception peut être différée ou échelonnée à la demande d'un
propriétaire qui justifie de circonstances particulières (al.2); elle intervient
cependant au plus tard lors de l'aliénation du bien-fonds (al.3); l'article 48
al.4 est réservé (al.4). Aux termes de cette dernière disposition, la
perception de la plus-value est différée aussi longtemps que dure
l'assimilation à la zone agricole ou viticole.
Ainsi
que cela ressort du texte et de la systématique de la loi, le droit neuchâtelois
limite donc le prélèvement d'une plus-value aux deux affectations mentionnées à
l'article 34 LCAT. En outre, l'affectation en zone à bâtir est seulement
réputée avantage majeur aux termes de l'article 34 al.1 LCAT, présomption qui
est réfragable (RJN 2003, p.361-362, 2001, p.264, 1998, p.275).
3. a) La
jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu (art.29 al.1 Cst.)
l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé
puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit
que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause.
En revanche, il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes pertinents
(ATF 126 I 102 cons.2b, 122 IV 14 cons.2c et les arrêts cités; RJN 1987, p.259
et les arrêts cités). L’obligation de motiver a également pour but de permettre
aux autorités de vérifier le bien-fondé de leurs propres décisions, leur
servant ainsi de moyen d’autocontrôle (Moor,
Droit administratif, vol.II, Berne 2002 no 2.2.8.2, p.299 ss; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2e éd., Berne 1997 § 54 no 19).
Les
exigences sont plus strictes lorsque, par son objet, la décision repose sur un
pouvoir de libre appréciation de l’autorité, lorsqu’elle porte gravement atteinte
à un droit constitutionnel de l’intéressé, lorsque la situation est
particulièrement complexe ou lorsqu’il s’agit d’une dérogation à une règle
générale (RCC 1990, p.420; RAMA 1994 K 928, p.12; Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.II,
Berne 2000, nos 1302 ss; Scheidegger,
Die Bestimmungen der bernischen VRPG über das rechtliche Gehör im
sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren, JAB 1992, p.360, 375 ss; Moor, op.cit., p.301; ** Kieser**, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich 1999, no 569; Locher,
op.cit. § 54 nos 16 ss).
Cependant,
d'une manière générale, l'étendue de l'exigence de motiver la décision dépend
de l'objet de celle-ci, des moyens invoqués par les parties et des circonstances
du cas. Dès lors, le devoir de motiver est réputé satisfait si les motifs, bien
qu'ils ne figurent pas dans la décision, doivent être considérés comme connus
des intéressés en raison des circonstances, par exemple si ceux-ci ont pu se
rendre compte, sur la base d'une instruction préalable ou du résultat de la
procédure probatoire, des raisons pour lesquelles l'autorité a tranché de cette
façon et non d'une autre (RJN 1996, p.128 cons.2b et les références).
b)
La décision affectée d’un vice de motivation est irrégulière, c’est-à-dire
annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense
de ses droits ou lorsque l’autorité de recours constate qu’elle n’est pas en
mesure, en raison de l’insuffisance de la motivation, de vérifier l’usage fait
par l’autorité inférieure de son pouvoir d’appréciation. Cependant, le vice
peut être réparé dans la procédure de recours, à la condition que la
juridiction secondaire dispose, en ce qui concerne le point litigieux, du même
pouvoir d’examen que l’auteur de l’acte attaqué. L’intéressé peut alors, en
effet, faire valoir ses moyens dans son mémoire de recours. Encore faut-il cependant,
si l’autorité intimée présente dans ses observations sur le recours un
complément de motivation de sa décision lacunaire, qu’il lui soit donné la
faculté de se déterminer à ce sujet (ATF 126 V 132 cons.2b et les références; Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p.45-46 et les références).
c)
En l'espèce, la décision attaquée indique que la plus-value résulte de
l'affectation de l'immeuble en cause en zone d'habitation à faible densité 2,
qu'elle porte sur une surface de 1609 m2 et qu'elle résulte de la comparaison
entre la valeur du terrain agricole (3 francs par m2) et celle estimée à 150
francs par m2. Du dossier transmis par l'administration, il ressort que
l'immeuble était antérieurement affecté à une zone d'utilisation différée et
que sa contenance de 2125 m2 n'a été prise en compte, dans le calcul de la
plus-value, qu'à concurrence de 1609 m2 en raison d'une surface d'ores et déjà
construite de 155 m2 et en fonction d'un taux d'occupation du sol maximum de
30 % (D.8/16-17).
Selon
l'article 77 de l'ancien règlement d'urbanisme de la Commune de Cortaillod,
sanctionné par le Conseil d'Etat le 26 septembre 1975 et abrogé par le règlement
d'aménagement de la même commune sanctionné le 27 octobre 1999 par le gouvernement
cantonal, les terrains situés en zone d'utilisation différée (ZUD) pouvaient,
par secteur, être soumis à un statut définitif par décision du conseil
communal. Cette dernière autorité proposait en outre les règles de construction
applicables à chacun des secteurs de la zone et pouvait exiger l'élaboration de
plans de quartier. Selon le dossier, il existait sur l'article X du cadastre de
Cortaillod une construction en nature d'habitation et de garage à tout le moins
depuis le 10 juin 1976, date du premier extrait du registre foncier figurant
dans les actes (D.8/13). Ce bâtiment avait alors une surface de 112 m2 et
aurait été construit en 1968 déjà (D.8/10). Le 21 mai 1999, lorsque les recourants
ont acquis l'immeuble en cause, la construction occupait 155 m2 au sol (D.8/9).
Les transformations semblent avoir été effectuées en 1987 (D.8/10). Toutefois,
aucune pièce du dossier ne renseigne sur les règles qui régissaient ces
constructions avant l'entrée en vigueur du nouveau plan d'aménagement.
Les
éléments susmentionnés ne permettent pas d'apprécier l'avantage qu'a pu
procurer la nouvelle affectation de l'immeuble en zone d'habitation à faible
densité 2, ni d'expliquer pourquoi sa valeur antérieure aurait été celle d'un
terrain agricole à mesure qu'il a pu recevoir des constructions et même des
extensions de celles-ci avant cette nouvelle affectation. Aucun procès-verbal
de la séance qui s'est tenue au SAT le 4 septembre 2002, à laquelle se réfère
la décision attaquée, ne figure au dossier et les correspondances auxquelles ce
prononcé renvoie ne donnent pas d'indications utiles. De plus, le DGT n'a pas
saisi l'occasion de ses observations sur le recours pour exposer les motifs de
sa décision.
Ainsi,
le Tribunal administratif n'est pas en mesure de juger si les conditions du
prélèvement de la contribution de plus-value litigieuse sont remplies en l'occurrence.
Le statut antérieur de l'immeuble en cause n'est pas du tout clair, de sorte
qu'il est impossible d'apprécier s'il est résulté un avantage majeur de
l'entrée en vigueur du nouveau plan d'aménagement communal. Il est de plus
nécessaire de déterminer précisément le moment auquel l'immeuble est devenu
constructible et dans quelle mesure. De par la loi en effet, toute zone
d'utilisation différée est destinée, tôt ou tard, à la construction (art.52
LCAT) et, en l'espèce, la décision en incombait au conseil communal, en vertu
de l'ancien règlement d'urbanisme. Vu l'instruction lacunaire du dossier, le
Tribunal administratif n'est pas à même non plus de se prononcer sur les
mérites de l'argumentation des recourants. Il s'impose par conséquent d'annuler
la décision attaquée et de renvoyer la cause au DGT pour qu'il l'instruise
avant de rendre, le cas échéant, une nouvelle décision.
4. Il est statué
sans frais, les autorités communales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Les
recourants qui obtiennent gain de cause ont droit à des dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Annule la décision
attaquée et renvoie la cause à l'intimé au sens des considérants.
2.
Statue sans frais.
3.
Alloue aux recourants
une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 21 juillet 2004